Сравнительный анализ законодательств о наследовании во Франции и Российской Федерации. Наследование во франции и в россии

Май 10, 2019 Публикации

Сравнительный анализ законодательств о наследовании во Франции и Российской Федерации

юридические науки

  • Кайдаулов Всеволод Александрович , бакалавр, студент
  • Омская юридическая академия, г. Омск
    • Похожие материалы

      В настоящее время достаточно многие ученые посвятили свои труды становлению и развитию наследственного права в России, его истории. Целью данной научной статьи является сравнительный анализ законодательств современных государств, на примере Российской Федерации (далее — РФ) и Франции, для установления сходств и различий в институте наследования, а также отдельных особенностей.

      Прежде всего, стоит сказать, что правовое регулирование наследования в России изложено в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), который в свою очередь выступает правопреемником ГК РСФСР 1964 года, действовавший в нашей стране ни много ни мало почти 40 лет.

      Для изучения правового регулирования института наследования во Франции необходимо обратиться к книге третьей Французского Гражданского кодекса (Кодекса Наполеона 1804 года) (далее — ФГК), а именно к изменениям и поправкам, которые были внесены с введением в действие Закона № 2001-1135 от 3 декабря 2001 года (дополнен Законом № 2006-728 от 23 июня 2006 года) [1].

      На наш взгляд, начать сравнительный анализ необходимо с принципа универсального правопреемства.

      В законодательстве Российской Федерации указанный принцип находит свое отражение в статье 1110 ГК РФ, во Франции принцип закреплен положениями статьи 724 ФГК.

      Комментируемый принцип в некоторых трудах российских ученых окрестили «принципом неизменности», в силу которого абсолютно все принадлежащее умершему имущество переходит к его наследникам в том же виде и в том же состоянии, в котором оно было при жизни гражданина.

      Французское законодательство связывает принцип универсального правопреемства с юридической фикцией «продолжения личности умершего», в связи с которой к наследнику переходит имущество в неизменном виде.

      В обеих странах принцип универсального правопреемства работает, поэтому, наследникам, вставшим на место умершего, ничего не остается, как принять «имущество, права и иски умершего, с возложением на них всех обязательств, обременяющих наследство» [2].

      Прежде всего, возникновение наследственных правоотношений связано с моментом открытия наследства, в России, как и во Франции, смерть человека требует обязательной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.

      По действующему гражданскому законодательству РФ в судебном порядке гражданин может быть объявлен умершим, в случае отсутствия в месте его жительства каких-либо сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. В течение шести месяцев гражданин может быть объявлен умершим, если на момент предполагаемой гибели человека имели место обстоятельства, угрожавшие его смертью, к примеру, затопление морского судна дальнего плавания. Военнослужащий или иной гражданин, может быть объявлен умершим в связи с проходившими военными действиями не ранее чем по истечению двух лет с момента окончания военных действий.

      В законодательстве Франции, для юридической смерти установлены свои нормы. Так для признания гражданина умершим первым делом судья по делам опеки по заявлению заинтересованных лиц (прокурора) устанавливает «презумпцию безвестного отсутствия». Этот момент выступает точкой отсчета для десятилетнего срока, по истечению которого гражданина в судебном порядке можно признать безвестно отсутствующим.

      В случае если «презумпция безвестного отсутствия» не была установлена, заинтересованные лица могут признать гражданин умершим только по истечении двадцати лет, когда гражданин не появляется в месте своего жительства (пребывания).

      В случае естественной (биологической смерти) весьма важным остается вопрос определения временного промежутка, когда человек ушел из жизни.

      На первый взгляд этот вопрос не составляет большого труда, но что если, предположим, супруги ушли из жизни в результате автокатастрофы?

      Рассмотрим ситуацию, когда у каждого супруга различный круг наследников (допустим, когда у жены есть дети от другого брака). К примеру, если муж умирает в 23:30, а его жена на 50 минут позже в 00:20. Необходимо отметить, что в такой ситуации смерть супругов происходит в разные календарные дни. По логике вещей, возникает вопрос, будет ли наследником жена после смерти своего мужа? Будут ли дети жены от другого брака выступать наследниками в наследственных правоотношениях супруга их матери?

      В силу статьи 1114 ГК РФ, граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, однако при этом призываются наследники каждого из них. В юридической литературе указанные лица носят название «коммориентов».

      Для получения точного ответа на вопрос что следует считать календарным днем, необходимо обратиться к постановлению Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29.05.2012 года «О судебной практике по делам о наследовании» [3]. В пункте 16 указанного постановления разъяснено, что календарным днем необходимо считать период времени продолжительностью двадцать четыре часа, где за начало и окончание принимаются моменты, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемым по местному времени отдельного субъекта страны.

      Так в приведенной ситуации со смертью супругов, если смерть наступила в разные календарные дни, то дети жены от другого брака, предположительно могут получить часть имущества, принадлежащего супругу, в рамках наследственного дела своей кровной матери.

      Аналогичная ситуация возникает и в случае если смерть граждан, выступающих наследниками друг после друга, наступила одновременно, при этом граждане находились в разных часовых поясах. Для России это вполне реальная ситуация, поскольку разница во времени, к примеру, между Санкт-Петербургом и островом Сахалин составляет +8 часов.

      В таком случае если смерть и наступила одновременно, но поскольку существует разница во времени между регионами, следовательно, граждане умирают в разные дни, и не подходят под определением коммориентов.

      Вышеназванная проблема присуща, лишь странам с многообразием часовых поясов, а поскольку во Франции все население страны проживает в одном часовом поясе, то и определить дату смерти человека не составляет особого труда.

      В законодательстве Франции имеет место особенность, которая заключается в том, что сожители не могут призываться к наследованию друг после друга. Однако в России ситуация обстоит иначе. Согласно положению статьи 1148 ГК РФ, сожитель может быть признан законным наследником, если:

      • не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении;
      • проживал совместно с ним;
      • на день открытия наследства являлся нетрудоспособным [4].
      • В рамках другой особенности законодательств сравниваемых стран следует отметить, что в России признание брака недействительным автоматически влечет исключение лица, зарегистрированного в браке с наследодателем (это касается и добросовестных супругов) из числа главных претендентов на наследство — наследников первой очереди. Французскому гражданскому праву присуще теория так называемых «мнимых браков» (основана на статье 201 ФГК), согласно которой брак, «признанный недействительным, порождает правовые последствия в отношении супругов, если он был заключен добросовестно. Если добросовестно действовал лишь один из супругов, брак порождает правовые последствия лишь в отношении этого супруга». Таким образом, следует вывод: признание брака недействительным не имеет обратной силы для наследников супруга, который признан добросовестным.

        Поговорим о совместных завещаниях. По правилу пункта 4 статьи 1118 ГК РФ в России запрещается совершение завещания двумя или более гражданами.

        Такое же правило закреплено и в статье 968 ФГК, которая запрещает как совместные, так и взаимные завещания: «завещание не может быть сделано в одном акте двумя или несколькими лицами, как в пользу третьего лица, так и в качестве взаимного и обоюдного распоряжения».

        Вместе с тем, принятие Федерального закона от 26 июля 2017 года № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»[5], повлекло включение в российскую действительность (но только на территории Республики Крым и Города федерального значения Севастополя) с августа 2017 года нового формата завещания — совместного завещания супругов.

        Необходимость введения такой нормы обусловлена тем, что некоторые граждане Республики Крым и города Севастополя смогли удостоверить у нотариусов в период нахождения территорий в составе Украины совместные супружеские завещания. При этом законодатель справедливо сделал вывод о недопустимости ущемления прав таких граждан, что повлекло необходимость соответствующего правового регулирования. В данном случае имеет место воспроизведение отдельных норм законодательства Украины о совместных завещаниях супругов [6], на основе которых до 18 марта 2014 года было произведено удостоверение совместных завещаний жителей полуострова Крым. Соответственно, данная новелла не явилась неким актом кардинального изменения принципов российского наследственного права, а лишь создало правовую основу для совместных завещаний, уже состоявшихся на территориях новых субъектов РФ, имевших ранее иную государственную и правовую принадлежность.

        Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в сфере наследственного права остается широкий круг вопросов, которые подлежат рассмотрению в рамках научных дискуссий. Целью данной работы являлось выявление сходств и различий в законодательстве о наследстве двух нетипичных государств. Мы осветили круг отдельных вопросов, связанных с наследованием во Франции и России, но для более глубоко понимания вопроса, читателю необходимо добавить историческую перспективу к проведенному сравнительному анализу.

        Список литературы

        1. Матье М., Ростовцева Н. В. Наследование по закону в России и Франции: сравнительное исследование // Наследственное право. 2014. № 4. С. 28-46.
        2. Французский гражданский кодекс: учеб.-практич.комментарий. – М.: Проспект, 2008. С.223.
        3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. № 127 (извлечение).
        4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. № 233.
        5. Федеральный закон от 26.07.2017 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2017. № 167.
        6. Кухарев А.Е. Совместные завещания супругов как проявление диспозитивных начал наследственного права Украины // Наследственное право. 2017. № 3. С. 43-48.
        7. Электронное периодическое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ № ФС77-41429 от 23.07.2010 г.

          Соучредители СМИ: Долганов А.А., Майоров Е.В.

          Наследственное право Франции

          Наследственное право Франции регулируется Французским гражданским кодексом (далее – ФГК), или Кодексом Наполеона, который является источником французского гражданского права. В разработке ФГК приняли участие такие видные французские юристы, как Порталис, Тронше, Мальвиль и другие, опиравшиеся на римское право, дореволюционную судебную практику, которую они переработали в соответствии с потребностями своего общества. Первый консул лично участвовал в обсуждении ряда статей ФГК и устранил из проекта некоторые положения, которые ассоциировались с революцией, а в послереволюционный период представлялись чрезмерно радикальными. Несмотря на отдельные консервативные отступления, именно в Кодексе Наполеона гражданское право Франции нашло свое классическое выражение. В связи с этим ФГК имел для своей эпохи революционное значение, сыграл исключительно важную роль в разработке и утверждении многих принципов нового гражданского права.

          Наследственное право в ФГК рассмотрено в титуле I «О наследовании», где подробно описаны все стороны данного института. Раздел начинается с открытия наследства и перехода его наследникам.

          Наследство по праву Франции представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке, установленном законом. Наследство по ФГК открывается вследствие естественной или гражданской смерти (была отменена законом от 31 мая 1854 г.). В случае если несколько лиц, призываемых к наследованию, последовательно умерли и нельзя установить, какое лицо умерло первым, то установление осуществляется, исходя из обстоятельств дела, а если эти обстоятельства неизвестны, то сообразно с силой, присущей возрасту и полу. Если погибшие совместно не достигли 15-летнего возраста, то предполагается, что старший по возрасту пережил других, если же они были старше 60 лет, то предполагается, что младший по возрасту пережил других. В той ситуации, где одни не достигли 15-летнего возраста, а другие были старше 60 лет, предполагается, что первые пережили вторых. Возможны такие случаи, когда погибшим совместно исполнилось 15 лет, но они не достигли 60-летнего возраста, то всегда предполагается, что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте или если разница в возрасте не превосходит года. Что касается одного пола, то здесь ФГК исходит из природы: кто был моложе.

          Требования для наследования

          Основное требование для наследования – чтобы наследовать, нужно существовать в момент открытия наследства, поэтому неспособны наследовать:

        8. 1) тот, кто еще не зачат;
        9. 2) ребенок, который родился нежизнеспособным.
        10. К недостойным наследникам согласно ст. 726 ФГК относятся:

        11. 1) осужденный за причинение смерти или за попытку причинить смерть наследодателю;
        12. 2) предъявивший против умершего уголовное обвинение, признанное клеветническим;
        13. 3) совершеннолетний наследник, который, получив сведения об убийстве покойного, не донес об этом судебным органам.
        14. Недонесение об убийстве не является основанием для лишения наследства восходящих и нисходящих родственников убийцы, его супруга, братьев и сестер, дядей, тетей, племянников и племянниц, а также ближайших свойственников.

          Дети недостойного наследника, призываемые к наследству в личном качестве, а не по праву представления, не лишаются наследства по вине отца. Наследник, признанный недостойным, обязан возвратить все плоды и доходы от наследства, полученные им с момента его открытия.

          Когда много наследников – как оформить наследство

          Во Франции оформить наследство, если наследников много, – непросто, но можно. Гражданский кодекс разрешает передачу наследства иностранцам на долевой основе по законам страны. Компания «Кофранс» оказывает помощь в получении наследства гражданам России, СНГ, русскоговорящим наследникам из других стран.

          Как распределяется наследство

          Общеевропейские нормы наследования разрешают передать наследуемое имущество по завещанию и по закону. Во Франции в любом случае долевую часть регулирует закон.

          Специфика наследования по завещанию

          Закон Франции не позволяет завещателю полностью распорядиться имуществом. Действует норма наследственного резерва (правило обязательной доли). Она резервирует часть наследства, то есть обязательную долю, которую наследодатель не вправе завещать. Он может распорядиться только свободной частью имущества. Из неё он оформляет доли в наследстве по своему усмотрению. Резервную часть унаследуют по закону близкие родственники. Так защищаются права тех, кто не был указан в завещании.

          Величина частей резервной и свободной определяется количеством детей:

        15. по 50% при одном ребенке;
        16. резерв – 2/3 наследства, свободная доля – 1/2 при двух детях;
        17. резерв – ?, свободная доля – ? наследства при трёх и больше.
        18. Особенности наследования по закону

          Наследники по закону во Франции – кровные родственники и супруг(а). Получение наследства строится на иерархическом принципе. В основе ранжирования – степень родства с наследодателем.

          Наследники оформляют наследство по линии и по степени родства. Выстраивается иерархия из трёх ступеней.

          1. Очередь. Их четыре + супруг(а). Правовая функция очередей: присутствие хотя бы одного родственника в первой или последующей очереди исключает из наследования все остальные очереди. Если заявлен наследник нисходящий (ребёнок) – восходящим (родителям) не достаётся ничего.
          2. Степень родства. Во всех очередях из рядов по степеням родства формируются две линии:
          3. прямые потомки;
          4. боковая родня (есть общий с умершим предок).
          5. Внутри очередей родные более близких степеней отстраняют от наследования более дальних. Между родственниками равной степени наследство делится поровну.

            1. Колено. При вступлении в наследование дальних очередей раздел имущества проводится между отцовским/материнским коленами.

            Очерёдность получения наследства во Франции

            Переживший супруг(а) наследует или как единственный преемник, или – при наличии детей – в доле с ними. Остальные наследники оформляют наследство на основе передачи наследуемого по нисходящей:

          6. первая очередь преемников – дети, их потомки (внуки / правнуки и т. д.), включая приёмных и незаконнорождённых;
          7. вторая – родители и боковые ветви по нисходящей (братья / сёстры, их потомки);
          8. третья (восходящие) – бабушки / дедушки;
          9. четвертая – родственники до 6-ой степени родства (тёти / дяди, двоюродные сёстры / братья и т.д.).
          10. Это деление базовое. Есть много нюансов, которые регулируются статьями Гражданского кодекса Франции.

            Как получить наследство во Франции

            Чтобы оформить наследство или его долю, нужно:

          11. подготовить пакет документов, доказывающих родство с завещателем и др.;
          12. составить нотариальное заявление;
          13. принять наследство (заявить в акте о наследовании согласие на получение доли);
          14. вступить в наследство (пройти процедуру судебного решения);
          15. оформить права на имущественную долю с выдачей свидетельства.
          16. Наследник, который оформляет долю наследства во Франции, может обратиться в «Кофранс». Юристы компании помогут получить наследственную долю в самые короткие сроки.

            Как происходит наследование недвижимости в Европе

            Согласно исследованию британской компании Rightmove, 60 % покупателей зарубежной недвижимости — это люди старше 55 лет, уже при заключении сделки они задумываются о том, как имущество будет передаваться наследникам. На это есть несколько причин:

          17. собственник не всегда имеет право решать, кому передать имущество: во многих странах Европы действует правило об обязательной доле в наследственной массе;
          18. передача имущества по наследству связана с уплатой налогов, зачастую обременительных для наследников;
          19. в некоторых странах, например, во Франции, можно избежать уплаты налога на наследство, заранее оформив недвижимость на специальную компанию.
          20. Закон ЕС о наследовании

            С 17 августа 2015 в странах ЕС действует закон, который изменяет правила наследования недвижимости: раньше иностранцы, владеющие недвижимостью в Европе (не в стране своего происхождения), передавали имущество по наследству в соответствии с законами той страны, где располагался объект. По новым правилам, процедурой передачи наследства по умолчанию занимается та страна, где умерший находился в момент смерти, но собственник имущества может отдать предпочтение закону страны своего гражданства, будь то страна ЕС или любая другая.

            Этот закон действует во всех странах ЕС, кроме Великобритании, Дании и Ирландии, где иностранцы при передаче наследства будут подпадать соответственно под британские, датские и ирландские законы.

            Решение о передаче наследства, принятое в одной стране ЕС, автоматически признаётся во всех остальных странах Союза. Также существует Европейский сертификат о наследовании (European Certificate of Succession), подтверждающий право на имущество.

            Помимо общеевропейского закона о наследовании, есть национальные законы, регулирующие порядок уплаты налога на наследство, а также то, кто имеет право на имущество и какую долю обязательно получают дети и супруги.

            Порядок наследования

            При наличии завещания имущество делится согласно предписаниям умершего. Если такого документа нет, то недвижимость переходит родственникам в установленном законом порядке.

            В большинстве стран ЕС существует несколько очередей наследования: как правило, в первую очередь наследство получают дети, родители и супруги умершего, затем — братья, сёстры, дедушки и бабушки, далее принимаются во внимание интересы остальных родственников и лиц, находящихся на иждивении. Например, в Германии выделяют три степени родства, а в Финляндии различают две категории наследников: к первой относятся супруги и дети, ко второй — все остальные.

            Обычно право наследования наступает автоматически. Также существуют сроки, в течение которых наследнику нужно подать декларацию в налоговые органы: в Германии это три месяца, в Италии — один год, в Испании и Франции — шесть месяцев. Также установлены сроки, в течение которых наследник может отказаться от прав наследования. Например, в Германии это шесть недель после того, как наследник узнал о передаче имущества.

            Для оформления наследства обычно требуются такие документы:

          21. паспорт наследника;
          22. свидетельство о смерти;
          23. свидетельство о браке, свидетельство о рождении (и другие документы, доказывающие родство);
          24. завещание;
          25. свидетельство о праве собственности умершего.
          26. Правило об обязательной доле в наследстве

            Во многих странах Европы действует правило об обязательной доле в наследственной массе — право членов семьи на получение определенной доли наследства, независимо от того, было ли это указано в завещании умершего. Это правило действует почти повсеместно во всех странах ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Например, во Франции один ребенок по закону получает половину имущества покойного родителя, два ребенка — две трети, трое детей или более — три четверти. В свою очередь британские и ирландские собственники больше не обязаны передавать недвижимость, находящуюся во Франции, детям. Они могут завещать её любому другому человеку, даже не члену семьи.

            В Италии, согласно правилу об обязательной доле в наследственной массе, один ребенок получает половину имущества, двое детей и больше — две трети, родители — треть, супруг или супруга — половину, супруга с ребенком — по трети. Это правило применяется ко всем видам имущества.

            Налог на наследство

            В Австрии, Латвии и Португалии и на Кипре нет налога на наследство. В других странах Европы ставка варьируется в зависимости от степени родства: чем ближе наследник к наследодателю, тем меньше налог. Также во многих странах предусмотрены налоговые вычеты.

            Австрия Португалия
            Болгария Словения
            Великобритания Турция
            Венгрия Финляндия
            Германия Франция
            Греция Хорватия 5,00
            Испания Черногория 3,00
            Италия Чехия
            Кипр Швейцария *
            Латвия Эстония 21,00
            Монако

            В Германии при расчёте налога учитывается стоимость недвижимости и степень родства. Например, при наследовании дочерью от матери налоговый вычет составляет 400 тыс. евро, и с учётом вычета оставшаяся стоимость имущества облагается налогом по прогрессивной шкале: до 75 тыс. евро — 7 %, до 300 тыс. евро — 11 %, до 600 тыс. евро — 15 % и так далее. С помощью налоговых вычетов можно полностью избежать налога на наследство. Например, каждые 10 лет родители могут передавать двум детям имущество стоимостью 800 тыс. евро без уплаты налога.

            В Испании наследники платят налог по ставке от 7,65 % до 34,00 %. К сумме налога затем применяется коэффициент, который зависит от стоимости имущества и степени родства (максимальный коэффициент — 2,4). этого фактическая максимальная ставка может достигать 81,60 %. Ставки налога на наследство и условия наследования могут различаться в разных регионах Испании. В Астурии, на Балеарских островах, в Галисии и Мурсии налог не взимается с детей младше 21 года, наследующих имущество родителей. Также предусмотрены налоговые скидки (для близких родственников — до 47 858 евро).

            Во Франции, как и в Германии, ставка () зависит от стоимости имущества и степени родства наследника. Налогом не облагается имущество, которое переходит от одного супруга к другому. При этом право на наследство получают в первую очередь дети и родители. Для них ставка варьируется от 5 % (для имущества дешевле 8 072 евро) до 45 % (для имущества дороже 1 805 677 евро). Вторые на очереди — братья и сестры. Они платят налог по ставке от 35 % (для имущества дешевле 24 430 евро) до 45 % (для имущества дороже 24 430 евро). Ставки для прочих наследников — . Существует также налоговая скидка 100 тыс. евро для близких родственников.

            «Налогообложение не всегда ограничивается только налогом на наследование. В ряде стран при смене владельца недвижимости может возникнуть обязанность уплатить налог на переход прав собственности. Также нужно будет осуществить переоценку налоговых обязательств по налогу на благосостояние для лица, получившего имущество. Передача активов в отдельных странах (даже там, где нет налога на наследование) может повлечь и уплату гербового сбора»,— говорит Алексей Пантелеев, налоговый консультант компании UFG Wealth Management.

            Например, в Австрии нет налога на наследство, но при передаче имущества взимается налог на передачу прав собственности: 2,0 % (при наследовании близкими родственниками) или 3,5 % (в других случаях). На Кипре и в Португалии, где налог на наследство также отсутствует, при получении недвижимости наследники платят гербовый сбор. Ставки гербового сбора на Кипре — 0,15–0,20 % в зависимости от суммы, в Португалии — 0,8 %.

            Структурирование сделок для оптимизации налогообложения

            Чтобы избавить потомков от разоряющих налогов на наследство, многие оформляют недвижимость на юридическое лицо — семейную компанию, фонд или траст.

            Для оптимизации налогообложения во Франции недвижимость часто оформляется на гражданское товарищество по операциям с недвижимостью (la societe civile immobiliere, SCI). В этом случае налог на наследство практически отсутствует. Нужно пройти такие этапы: основать SCI, купить на эту компанию недвижимость в кредит, «расчленить» собственность и передать её в дар наследнику. При дарении сумма ипотеки вычитается из стоимости долей SCI. Например, отец в возрасте 59 лет передаёт в дар имущество при остатке кредита 50 тыс. евро, при этом доли имущества без права пользования () оцениваются в 105 тыс. евро (50 % от 210 тыс. общей стоимости). В таком случае сумма налога составит всего 250 евро. Под «расчленением собственности» (demembrement de propriete) подразумевается такой случай, когда, например, родителю принадлежит узуфрукт (право пользования недвижимостью), nue propriete (недвижимость без права пользования, или попросту стены).

            В Германии с 2009 года был введён закон (Erbschafts- und Schenkungsteuergesetz), по которому 100 % активов компании освобождаются от налога на наследство, если удовлетворены определённые критерии: бизнес должен функционировать в течение минимум семи лет после приобретения активов, а уровень расходов на зарплаты должен превышать первоначальный уровень в восемь раз, или количество сотрудников должно превышать 20 человек. Однако в декабре 2014 года Верховный суд страны постановил, что закон является неконституционным, и эта налоговая льгота может быть отменена в середине 2016 года.

            В офшорных странах попечитель (доверительный собственник) не обязан сообщать о доходах траста налоговым органам той страны, гражданами которой являются бенефициары, и освобождается от налога на наследование. Например, недвижимость в Великобритании, оформленная на офшорную компанию, не будет облагаться налогом на наследование (это послабление будет отменено в апреле 2017).

            «В определённых случаях такие инструменты, как траст или фонд, могут быть использованы для оптимизации налогообложения при наследовании, но они не работают, например, при передаче французской недвижимости. В отношении жилой недвижимости, к примеру в Великобритании, ипотечная ссуда может уменьшить налоговые последствия при передаче наследства: налоговая база представляет собой так называемую „чистую стоимость актива“ (net asset value), а ипотечный кредит (до момента погашения) фактически уменьшает стоимость актива»,— говорит Алексей Пантелеев.

            В любом случае каждая ситуация уникальна и требует детального исследования как специалистом по наследственным делам, так и налоговым экспертом.

            «Мы рекомендуем оформлять завещание у нотариуса или адвоката страны, где находится имущество,— советует управляющий партнёр „Транио“ Георгий Качмазов в статье „Наследование недвижимости за рубежом и другого имущества“.— Желательно включить непосредственно в завещание формулировку типа „из принадлежащего мне имущества, а именно дом во Франции по адресу…“. Это нужно, чтобы не обобщать всё имущество, которое может находиться также в России или ещё. Это самый верный способ избежать коллизий правоприменения и лишних споров».

            Юлия Кожевникова, «Транио»

            Подпишитесь, чтобы не пропускать свежие статьи

            Будем присылать подборку материалов не чаще раза в неделю

            Сравнительный анализ наследственного права России и ряда зарубежных стран Текст научной статьи по специальности « Право»

            Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Рыбакова С.А.

            Текст научной работы на тему «Сравнительный анализ наследственного права России и ряда зарубежных стран»

            ?Марийский юридический вестник

            Не согласившимися с общим решением судьями был использован и метод толкования с обращением к аргументу абсурдности («the argument of the absurd»). Суть примененного метода заключается в следующем. Вышеупомянутые судьи сравнили утверждения большинства о «широкой свободе усмотрения при установлении системы выборов в связи с историческими, политическими и культурными различиями в Европе» с п.82 решения (где содержится главный аргумент против ограничения избирательных прав заключенных в Великобритании) и пришли к выводу, что данные высказывания противоречат друг другу по смыслу.

            Вайлдхабер Л., Ж.-П. Коста и др. указали, что «эволютивный метод все-таки должен иметь под собой достаточный базис в виде изменяющихся условий в странах Совета Европы, включая и достигнутый государствами консенсус, касающийся того или иного общественного явления». По мнению меньшинства судей, в данном деле консенсуса нет.

            Так или иначе, решение Суда состоялось. Значит ли это, что в скором времени заключенные некоторых государств-членов Совета Европы смогут голосовать на выборах? Время покажет. Но уже сейчас ясно, что решение по делу Д. Херста является значимым прорывом в области прав человека. Такой прорыв не удался бы без повсеместного использования Судом методологии толкования Конвенции. Также нельзя не заметить тот факт, что эволютивный метод толкования, применяемый Судом особенно часто, в последнее время стал все больше трансформироваться в свободный метод толкования, при котором «новое» толкование статьи Конвенции соответствует социально-политическим реалиям современной жизни, но в то же время является слишком широким, т.е. выходит за рамки текста.

            СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ И РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

            Наследственное право современных государств неоднородно: можно обозначать систему наследственного права европейских континентальных государств (Франция, Германия, Испания и т.д.), англоамериканское наследственное право, мусульманское право, основанное главным образом на нормах Корана и вытекающих из него шариатских правилах. Наследственное право европейских континентальных госу- 172

            Аспирант Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова Ленина.

            дарств кодифицировано и включено составной частью в гражданские кодексы, большей частью вслед за нормами о физических лицах и семейных отношениях (например, Германское гражданское уложение 1896 г.: Книга четвертая — Семейное право, Книга пятая — Наследственное право)1.

            В Англии наследственное право представлено несколькими отдельными законами — Законом о завещаниях 1837 г., Законом об управлении наследством 1925 г., Законом о наследовании 1975 г. и др.2 Законодательство о наследовании в США отнесено к ведению штатов. В связи с различиями в регулировании отношений по наследованию в законодательстве штатов возникла необходимость проведения унификации, разработан и принят в некоторых штатах единообразный закон о наследовании.

            В современном наследственном праве стран континентальной Европы сохранились отголоски отношения римских юристов к наследованию супругов: в первую очередь в качестве наследников призываются кровные родственники, а уж во вторую очередь — супруг.

            Наследственное право Германии. По Германскому гражданскому уложению категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливается по парантеллам. Парантелла — группа кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих. Закон не ограничивает количество парантелл. Наследники следующим образом распределяются по парантеллам:

            • первая парантелла — нисходящие наследодателя;

            • вторая парантелла — родители наследодателя и их нисходящие;

            • третья парантелла — дед и бабка наследодателя и их нисходящие.

            Если в живых нет ни бабки, ни деда, то наследуют нисходящие

            умершего. Если последние отсутствуют, то доля умершего переходит к пережившему наследнику (бабке или деду), а в случае его смерти -к его нисходящим;

            • четвертая парантелла — прадеды, прабабки наследодателя и их нисходящие;

            • пятая и следующие парантеллы — прапрадеды, прапрабабки и их нисходящие.

            Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при отсутствии родственников предшествующей парантеллы.

            1 Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительноправовое исследование. — М.: НОРМА, 1999. — С. 485.

            2 Юридическая энциклопедия. — СПб.: ВК-Кодскс, 1997. — С. 223.

            Наряду с родственниками первой, второй и третьей парантелл наследует супруг наследодателя. При отсутствии указанных родственников переживший супруг наследует единолично. Внебрачный ребенок занимает по отношению к матери и отцу равное положение с законнорожденными детьми. В случае смерти отца и его родственников внебрачный ребенок и его нисходящие наследуют наряду с законнорожденными детьми умершего и пережившим супругом. В случае смерти внебрачного ребенка отец такого ребенка и его нисходящие наследуют наряду с матерью и ее законнорожденными детьми. В случае смерти внебрачного ребенка отец внебрачного ребенка и его родственники призываются к наследованию наряду с пережившим супругом наследодателя. По отношению к матери и ее родственникам внебрачный ребенок занимает положение законного ребенка. При отсутствии наследников по закону наследственное имущество по праву наследования переходит к государству (§ 1936 ГГУ).

            Закон Г ермании устанавливает случаи, при которых наследники могут быть лишены права наследования. Основанием для лишения является недостойное поведение наследника, выразившееся в попытке или умышленном причинении смерти наследодателю, в причинении вреда его здоровью, в принуждении наследодателя к составлению завещания.

            Доля наследников определяется по парантеллам (§ 1924-1931 ГГУ). Внутри первой парантеллы имущество делится поровну между детьми наследодателя. Остальные нисходящие наследуют по праву представления, в соответствии с которым права наследника, умершего ранее наследодателя, переходят к его нисходящим.

            Внутри второй парантеллы имущество делится поровну между родителями наследодателя. Если одного из родителей нет в живых, его доля переходит к нисходящим по праву представления, а при их отсутствии -к оставшемуся в живых родителю.

            Внутри третьей парантеллы и последующих парантелл доли наследников определяются аналогичным образом: восходящие имеют преимущество перед нисходящими и отстраняют их от наследования; имущество делится поровну между наследниками по отцовской и материнской линиям; при отсутствии родственников в одной линии все имущество распределяется внутри другой; нисходящие наследуют по праву представления.

            Переживший супруг не включается ни в одну из парантелл. Он наследует наряду с родственниками, входящими в состав первых трех па-рантелл. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право на 1/2; с третьей парантеллой -на 1/2 доли имущества, приходящейся на наследников (бабку и деда на- 174

            следодателя). При отсутствии родственников, входящих в первые три парантеллы, переживший супруг наследует имущество в полном объеме.

            Для нисходящих, исключенных наследодателем из завещания, Германское гражданское уложение устанавливает обязательную долю в наследственной массе. Размер такой доли составляет 50% доли, установленной законом. Аналогичное правило распространяется на родителей и пережившего супруга, если эти лица, являясь в данном конкретном случае наследниками по закону, исключены из числа наследников путем завещательного распоряжения или их доля по завещанию меньше, чем половина из законной доли (§ 2302-2305 ГГУ).

            Во Франции вопросы наследования регулируются Гражданским кодексом 1804 г., в частности титулом I («О наследовании») и титулом II («О прижизненном дарении и завещании») его книги третьей («О способах приобретения права собственности»)1.

            Так, статья 731 ГК предусматривает четыре категории наследников по закону:

            1) дети и другие нисходящие родственники наследодателя;

            2) восходящие родственники наследодателя;

            3) родственники наследодателя по боковой линии;

            4) переживший супруг.

            При этом ст. 725 устанавливает, что наследниками могут быть лица, «существующие в момент открытия наследства». Понятие существования является более широким, нежели, например, понятие нахождения в живых, и позволяет наделить наследственной правоспособностью зачатых, но еще не родившихся детей. Например, мертворожденные дети и дети, родившиеся «нежизненноспособными», наследниками не признаются. Другая категория лиц, правовое положение которых в наследственных отношениях не всегда легко определить, — это безвестно отсутствующие. Поэтому Законом № 7701447 от 28 декабря 1977 г. в ст. 725 ГК было внесено дополнение, прямо предусматривающее, что наследниками могут быть лица, в отношении которых вынесена презумпция безвестного отсутствия.

            Еще одна категория наследников по закону, о которой следует сказать особо, — это лица, наследующие по праву представления.

            Статья 739 ГК определяет право представления как юридическую фикцию, позволяющую признать за представителем положение, степень родства и права, которыми обладал по отношению к наследству и наследодателю представляемый. Например, если у наследодателя было 175

            1 Гражданское и торговое право капиталистических государств. Ч. П. — М., 1984. -С. 280.

            Марийский юридический вестник

            три сына, один из которых умер, оставив двух дочерей, то две внучки призываются к наследованию вместе с двумя оставшимися в живых сыновьями, как бы замещая умершего отца. Статья 744 ГК уточняет, что право представления не может иметь места в отношении лиц, находящихся в живых. Согласно этой же статье отказ представителя от наследства представляемого не препятствует представителю замещать представляемого к наследованию по закону. Так, в нашем примере внучки будут призваны к наследованию даже в том случае, если ранее они отказались принять наследство своего отца.

            Право представления действует только по нисходящей и боковой линии родства, без ограничения степеней родства по прямой линии, и включая племянников и их нисходящих по боковой линии. Гражданский кодекс не содержит четкого определения очередности призвания к наследованию наследников по закону. Однако анализ его положений позволяет вывести пять очередей наследников. К ним относятся: дети наследодателя, его родители, дед и бабка, переживший супруг, боковые родственники.

            Согласно ГК лишаются своих долей в наследстве недостойные наследники, которыми считаются (ст. 727 ГК):

            • осужденный за убийство или за покушение на убийство наследодателя;

            • выдвинувший против наследодателя заведомо ложное обвинение в убийстве;

            • совершеннолетний наследник, знавший об убийстве наследодателя, но не донесший о нем правосудию.

            Итак, в целом развитие наследственного права в странах континентальной Европы шло в направлении выравнивания положения наследников по закону, что, конечно, не исключало наличие очередности их призвания к наследованию. Наследственное право саран континентальной Европы исходит из идеи свободы завещательных распоряжений, опирающейся на признание свободы частной собственности. Однако свобода эта ограничена правилами об обязательной доле, которые существуют в законодательстве всех стран.

            Законодательство Англии традиционно отдавало предпочтение перед другими наследниками пережившему супругу. При этом законом о наследовании 1975 года (об обеспечении семьи и иждивенцев) были расширены его возможности на получение «разумного содержания» за 176

            счет наследственного имущества. Кстати, этим же законом аналогичные права были предоставлены более широкому, чем ранее, кругу лиц: бывшей жене, не вступившей в другой брак, детям наследодателя, в том числе и внебрачным.

            Англо-американское право содержит институт взаимных завещаний, где несколько лиц принимают на себя встречные обязательства относительно друг друга. По существу, это уже двусторонний (или многосторонний) договор, что в корне противоречит российскому отношению к завещанию, как к односторонней сделке, содержащей волеизъявление лишь одного лица. В этом смысле нам ближе законодательство Франции, где закон прямо запрещает как совместные, так и взаимные завещания.

            В отличие от стран континентальной Европы в Англии закон предусматривает лишь одну форму завещания: оно должно быть составлено письменно, подписано завещателем и удостоверено не менее чем двумя свидетелями в присутствии завещателя.

            Большинство штатов США восприняло английскую форму завещания (за исключением Луизианы, где, как мы говорили, действует французский Гражданский кодекс). Однако многие штаты США наряду с английской формой завещания признали возможность и других форм, в частности, собственноручных завещаний.

            Как говорилось выше, не все лица имеют право составить завещание (недееспособные, несовершеннолетние). Естественно, что и в наследственном праве западных государств имеются соответствующие ограничения. Первое условие, определяющее способность к составлению завещания, — достижение определенного возраста. В Англии, Швейцарии, Франции, большинстве штатов США — это 18 лет. Однако в Германии способность к составлению завещания возникает с момента достижения 16 лет.

            Интересное правило в законодательстве Франции. Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут составить завещание на половину своего имущества, а при отсутствии у них наследников по закону до 6-й степени родства — на все свое имущество. В Англии есть тоже одна интересная деталь в законодательстве о наследовании: военнослужащие и моряки могут составлять завещания по достижении 14 лет. Норма, конечно, интересная, но вряд ли жизненная.

            Что касается способов отмены завещания, то они, как правило, такие же, как и по законодательству РФ, — составление нового завещания, подача заявления об отмене завещания. Однако возможны способы, не характерные для нашего права: уничтожение завещания, изъятие завещания, депонированного у нотариуса. 177

            В Англии и США завещание автоматически аннулируется также в случае вступления в брак лица, ранее составившего завещание.

            Когда наследников по закону вообще нет, то имущество переходит к государству. Однако если в Г ермании и Швейцарии государство наследует имущество (и, следовательно, принимает на себя обязанности наследодателя, например, по долгам), то во Франции, Англии США имущество переходит к государству как бесхозное, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

            Весьма существенно отличается регулирование вопросов перехода наследственного имущества и ответственности по долгам наследодателя законодательством западных стран континентальной Европы от регулирования аналогичных вопросов нашим правом. Есть различия и по сравнению с англо-американским правом.

            Итак, по порядку. Переход права собственности на наследственное имущество от наследодателя к наследнику происходит в Германии, Швейцарии и Франции в момент смерти и непосредственно (минуя промежуточные звенья). При этом никаких действий по принятию наследства наследнику совершать не надо. По французскому праву отказ от наследства может быть совершен в течение максимального давностного срока (30 лет) путем подачи заявления, регистрируемого в канцелярии суда. Допускается отказ от наследства в пределах конкретного срока и законодательством Германии и Швейцарии. В РФ наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах наследственной массы. В странах же континентальной Европы вопрос решается по общему правилу иначе: ответственность наследников перед кредиторами наследодателя не ограничена, т.е. действует и за пределами актива наследственного имущества.

            Однако такой ответственности можно и избежать. Так, во Франции наследник будет отвечать по долгам наследодателя только в рамках актива, если примет наследство с условием составления описи имущества. Лица, получающие наследство в Г ермании, могут требовать установления так называемого управления наследством либо открытия конкурса. Не вдаваясь в подробности, скажем, что оба этих способа гарантируют наследникам ответственность только в пределах актива.

            В Швейцарии также возможно применение двух способов: либо как и во Франции, принятие наследства с условием составления описи наследственной массы, либо проведения ее ликвидации (погашением за счет вырученных средств долгов и передачей оставшейся суммы наследникам). 178

            Если по нашему законодательству ответственность наследников всегда долевая (во Франции так же), то в Германии и Швейцарии, как правило, солидарная.

            Принципиально иной порядок существует в странах с англоамериканской системой права1. Здесь наследство переходит не непосредственно к наследникам, а сначала оказывается в распоряжении «личного представителя» наследодателя. Личный представитель либо определяется завещанием (тогда он именуется «исполнитель завещания»), либо в официальном порядке (тогда он «администратор»). Его полномочия возникают с момента утверждения судом данного лица в качестве «личного представителя». В его функции входят ликвидация имущества наследодателя, погашение в порядке законной очередности долгов, взыскание долгов с должников наследодателя, управление наследственным имуществом и т.д. Если имущество ликвидируется, то это происходит под контролем суда, который может требовать от «личного представителя» представления интересующих суд документов. Таким образом, происходит как бы очищение наследства от долгов. «Очищенное» наследство передается наследникам в тех долях, которые им причитаются. Естественно, что при таком порядке вопрос о взаимоотношениях наследников с кредиторами не возникает, так как пока есть неудовлетворенные кредиторы — нет полноправных наследников. Сам же личный представитель несет ответственность как перед наследниками, так и перед кредиторами за свою деятельность.

            И еще один вопрос, о котором следует кратко упомянуть. В большинстве зарубежных стран существует прогрессивный налог на наследство, достигающий иногда 60%.

            Особняком стоит мусульманское наследственное право, в основе которого лежит вера в существование двух миров: земного мира (адду-нья) и загробного (аль-ахират). Подготовка мусульманина к загробному миру по шариату заключается в старании не оставить после себя никаких долгов и незавершенных дел, будь они религиозного или светского характера.

            Своеобразие мусульманского права состоит в том, что оно не допускает полного лишения права наследников на имущество предков, лишает родителей права на ограничение числа наследников. Так отец не может оставить все свое имущество только одному своему сыну (или дочери), если у него их несколько.

            Мусульманское наследственное право имеет много отличий от российского гражданского права, среди них такие: 179

            1 Баршевский М.Ю. Наследственное право. — М., 1996. — С. 154.

            • несовпадение количества очередей наследования по закону;

            • прадед и прабабка не наследуют вообще;

            • при наличии наследников по закону исключается возможность наследования по завещанию;

            • участие наследников каждой очереди в разделе имущества наследуемого имущества зависит в количественном соотношении от определенных принципов, в числе которых можно выделить явный приоритет братьев перед сестрами.

            Наряду с отличиями между мусульманским наследственным правом и российским гражданским правом, имеется сходство:

            • призвание к наследованию наследников следующей очереди только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди;

            • внуки также наследуют в случае отсутствия их живых родителей.

            В мусульманском праве о наследовании имеется особый раздел о

            правах мужа и жены на наследство в случае смерти одного из них. Законы шариата и здесь устанавливают неравное отношение права к мужчине и женщине, мужу и жене. Следствием наследственного права является то, что после смерти мужа положение женщины-мусульманки ухудшается вдвое. Во-первых, смерть мужа является для нее потерей единственного кормильца, а во-вторых, вдова теряет часть имущества, которое было в распоряжении семьи, пока был жив муж.

            По общим правилам шариата о наследовании наследники как по завещанию, так и по закону не только получают имущество и другую собственность. На них ложится также выполнение религиозных обетов наследодателей, которые те не успели выполнить при жизни1. Если родители умерли, не успев выполнить обещанные молитву, пост или другие религиозные обряды, то обязанность эта переходит к их совершеннолетним детям или иным наследникам по закону или завещанию.

            В мусульманской юриспруденции разработаны правила дележа наследства, если оно представлено единичными неделимыми вещами. Например, если после покойного остались перстень, Коран, сабля, какая-то одежда, и все в одном экземпляре, в единичном числе, то их получает старший сын умершего. Если же указанных предметов осталось по несколько, тогда старший сын должен поделиться ими с другими наследниками.

            Итак, мы обнаруживаем в мусульманском праве наследования некоторые принципы мирового гражданского права: такие, как учение о частной собственности, ее охране и стремление не допустить при наследовании дробления имущества в той степени, которое могло бы 180

            1 Петрушевский И. Ислам в Иране в УН-ХУ веках. — Л, 1996.

            5. Вопросы международного права

            повредить установившемуся сословному делению общества, а также сохранить имущество в рамках рода, определяемого по мужской линии.

            О МЕЖДУНАРОДНОМ ХАРАКТЕРЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (в контексте обеспечения национальной безопасности)

            Стабильность международного и национальных правопорядков во многом определяется наличием и качеством правового антикоррупционного инструментария. К сожалению, потребность в международном сотрудничестве по противодействию коррупционной преступности была осознана лишь в последние десятилетия. Рассмотрению вопросов, каким образом эта потребность осознавалась и какое значение все это имеет для России, посвящена данная статья.

            В силу ряда исторических причин пионером в деле осознания опасности коррупции оказались Соединенные Штаты Америки.

            Назначение на работу в органах государственного управления США первоначально было основано на принципе предоставления постов сторонникам победившей партии (по-видимому, как сейчас в России).

            Первый крупный скандал разразился в 1830-году в связи с хищением президентским назначенцем 1 млн. 250 тысяч долларов США. Другой, еще более крупный скандал был связан с убийством в 1881 г. президента Джеймса Г арфилда человеком, считавшим, что президент был обязан предоставить ему должность в своей администрации.

            В 1883 году новый состав Конгресса принял первый комплексный закон о государственной службе (Закон Пендлтона). Им были введены экзамены на компетентность и соответствие должностям* 1. В середине XX века Конгресс принял ряд других антикоррупционных законов, включая Закон об административной процедуре и Закон о гласности в системе управления США. Этими законами был обеспечен широкий доступ общественности к документам и информационным ресурсам

            Канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД РФ, член Российской ассоциации международного права.

            1 Подробно см.: Лей Д.С. Обеспечение принципов добросовестной деятельности и норм служебной этики в структурах государственной власти США // Вопросы демократии. Электронный журнал Государственного департамента США. Том 5. — 2000. -№ 2 (август). — С. 33.

            § 2 Наследственное право Франции

            § 2 Наследственное право Франции

            Наследственное право Франции регулируется Французским гражданским кодексом (кодексом Наполеона – ФГК), который является источником французского гражданского права. В его разработке приняли участие такие видные французские юристы, как Порталис, Тронше, Мальвиль и др., опиравшиеся на римское право, дореволюционную судебную практику, которую они переработали в соответствии с потребностями своего общества. Первый консул лично участвовал в обсуждении ряда статей Кодекса. Он устранил из проекта некоторые положения, которые ассоциировались с революцией, а в послереволюционный период представлялись чрезмерно радикальными. Несмотря на отдельные консервативные отступления, именно в Кодексе Наполеона гражданское право Франции нашло свое классическое выражение. Поэтому и сам Кодекс имел для своей эпохи революционное значение, сыграл исключительно важную роль в разработке и утверждении многих принципов нового гражданского права.

            Наследственное право в Кодексе рассмотрено в титуле I «О наследовании», где подробно описаны все стороны данного института. Раздел начинается с открытия наследства и о переходе его наследникам.

            Наследство по праву Франции представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке, установленным законом. Наследство по гражданскому кодексу Франции открывается вследствие естественной смерти или вследствие гражданской смерти (она была отменена законом от 31 мая 1854?г.). В случае если несколько лиц, призываемых к наследованию, последовательно умерли и нельзя установить, какое лицо умерло первым, то устанавливается исходя из обстоятельств дела, а если эти обстоятельства неизвестны, то сообразно с силой, присущей возрасту и полу. Если погибшие совместно не достигли 15–летнего возраста, то предполагается, что старший по возрасту пережил других, если же они были старше 60 лет, то предполагается, что младший по возрасту пережил других. В той ситуации, где одни не достигли 15–летнего возраста, а другие были старше 60 лет, предполагается, что первые пережили вторых. Возможны такие случаи, когда погибшим совместно исполнилось 15 лет, но они не достигли 60–летнего возраста, то всегда предполагается, что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте или если разница в возрасте не превосходит года. Что касается одного пола, то здесь, исходя из природы, кто был моложе.

            Требования для наследования. Основное требование, чтобы наследовать, – нужно существовать в момент открытия наследства. Поэтому неспособны наследовать:

            1) тот, кто еще не зачат;

            2) ребенок, который родился нежизнеспособным.

            К недостойным наследникам относятся (ст. 726 ФГК):

            1) кто осужден за причинение смерти или за попытку причинить смерть наследодателю;

            2) кто предъявил против умершего уголовное обвинение, признанное клеветническим;

            3) совершеннолетний наследник, который, получив сведения об убийстве покойного, не донес об этом судебным органам.

            Недонесение об убийстве не является основанием для лишения наследства восходящих и нисходящих родственников убийцы, его супруга, братьев и сестер, дядьев, теток, племянников и племянниц, а также ближайших свойственников.

            Порядок наследования. Наследование имущества, согласно действующим нормам Французского гражданского кодекса, осуществляется либо по закону, либо по завещанию (эти два вида наследования ныне регулируются статьями ФГК в редакции двух ордонансов 1958 г. и Закона 1972?г. и последующих актов). При этом на протяжении десятилетий прослеживается тенденция ограничить круг наследников по закону близкими родственниками и пережившим супругом. При наследовании по завещанию в законе оговорены права на обязательную долю детей наследодателя, в том числе внебрачных. Эта доля зависит от числа детей и составляет от половины до трех четвертей наследственного имущества.

            Наследование по закону. Статья 731 ФГК предусматривает четыре категории наследников по закону: 1) дети и другие нисходящие родственники наследодателя; 2) восходящие родственники наследодателя; 3) родственники наследодателя по боковой линии; 4) переживший супруг. При этом статья 725 ФГК устанавливает, что наследниками могут быть лица, «существующие в момент открытия наследства». Наследство переходит к детям и нисходящим родственникам умершего, к его восходящим родственникам и боковыми родственниками к пережившему супругу (ст. 731 ФГК). Нисходящая является линия, соединяющее данное лицо с теми, которые от него происходят, восходящей является линия соединяющее лицо с теми, от кого оно происходит. Близость родства устанавливается на основании числа рождений, каждое рождение называется степенью.

            Наследство, доставшиеся восходящим и боковым родственникам, будь то законные или внебрачные наследники, делятся на две равные части: одна часть идет родственникам по отцовской линии, другая – родственникам по материнской линии. Единоутробные или единокровные родственники не устраняются полнородными родственниками, но они наследуют по своей линии (полнородные участвуют в обеих линиях). Передача наследства из одной линии в другую возможна только, когда не имеется ни в одной из двух линий ни одного восходящего или бокового родственника. После деления по материнской и отцовской линиям деления больше не происходит (ст. 734 ФГК).

            Дети наследуют своему отцу и матери, дедам, бабка или другим восходящим, вне зависимости от пола и первородства, хотя бы они и произошли от различных браков. Они наследуют в равных частях и поголовно.

            Если умерший не оставил потомства и нет братьев и сестер, то наследство делится пополам между восходящей по отцовской линии и восходящей по материнской линии. Восходящий, находящийся в наиболее близкой степени, получает ту половину, которая назначены для его линии, с исключением всех прочих. Восходящие в одинаковой степени наследуют в равных частях.

            Вещи, подаренные умершим детям (наследодателям) и если нет у них потомства, переходят к родственника по восходящей линии, если подаренные предметы существуют в натуре и входят в состав наследства. Если отец и мать пережили наследодателя и он не оставил потомства, то наследство разделяется на две равные части (ст. 748 ФГК).

            В случаях, когда отец и мать лица, умершего без потомства, умерли раньше него, то его братья, сестры или их нисходящие родственники призываются к наследованию.

            Если же отец и мать переживут его, то братья и сестры или представляющие их (нисходящие родственники) призываются к наследованию лишь половины наследственного имущества. Если пережил только отец или только мать, то они призываются к получению трех четвертей наследственного имущества. Раздел половины или трех четвертей, представляемых братьям и сестрам, производится в равных частях, если они произошли все от одного брака, если от разных браков, то наследство делится пополам между отцовской и материнской линией умершего. Полнородные принимают участие в обеих линиях, а единоутробные или единокровные только в своей линии. В том случае, если имеются братья и сестра только с одной стороны, то они наследуют имущество в полном объеме.

            За отсутствием восходящих в обеих линиях наследство передается наполовину ближайшим родственникам в каждой лини. Боковые родственники далее шестой степени не наследуют, за исключением нисходящих родственников от братьев и сестер умершего.

            Тем не менее боковые родственники наследуют до двенадцатой степени, если умерший не обладал способностями к составлению завещаний и не был лишен дееспособности.

            Французский гражданский кодекс не содержит четкого определения очередности призвания к наследованию наследников по закону. Тем не менее из вышесказанного можно сделать следующий вывод.

            Первую очередь образуют дети наследодателя и другие прямые нисходящие родственники, наследующие по праву представления.

            Вторую очередь составляют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их нисходящие, наследующие по праву представления.

            В третью очередь входят дед, бабка и прямые восходящие родственники более отдаленных степеней.

            В четвертую очередь наследует переживший супруг.

            Пятая очередь состоит из боковых родственников, не попадающих во вторую очередь, до шестой степени родства включительно (к родственникам шестой степени относятся, например, троюродные братья и сестры). Однако в случае, когда наследодатель был неспособен к составлению завещания, в пятую очередь входят боковые родственники до двенадцатого колена включительно.

            Французский гражданский кодекс различает пять линий родства: нисходящую, восходящую по матери, восходящую по отцу, боковую по матери, боковую по отцу. В каждой из линий более близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных, за исключением случаев, когда более отдаленные наследуют по праву представления.

            Наследники второй, третьей и пятой очереди по материнской и отцовской линии призываются к наследованию отдельно. При отсутствии во второй очереди боковых родственников восходящие второй и третьей очереди объединяются в одну очередь.

            Если в одной из линий (материнской или отцовской) остались только боковые родственники, не относящиеся ко второй очереди, то причитающаяся на эту линию половина наследства отходит пережившему супругу.

            Право представления. Статья 739 ФГК определяет право представления как юридическую фикцию, позволяющую признать за представителем положение, степень родства и права, которыми обладал по отношению к наследству и наследодателю представляемый. Например, если у наследодателя было три сына, один из которых умер, оставив двух дочерей, то две внучки призваны к наследованию вместе с двумя оставшимися в живых сыновьями, как бы замещая умершего отца. Статья 744 ФГК уточняет, что право представления не может иметь места в отношении лиц, находящихся в живых. Согласно этой же статье отказ представителя от наследства представляемого не препятствует представителю замещать представляемого в наследовании по закону. Так, в нашем примере внучки будут призваны к наследованию даже в том случае, если ранее они отказались принять наследство своего отца.

            Право представления действует только по нисходящей и боковой линиям родства, без ограничения степеней родства по прямой линии, и включая племянников и их нисходящих по боковой линии.

            Внебрачное родство. Внебрачное родство образует наследственные права лишь тогда, когда оно установлено законным образом (ст. 756 ФГК). Внебрачный ребенок в целом имеет такие же права наследования своему отцу, матери и другим восходящим, равно как и своим братьям и сестрам и другим боковым, что и законный ребенок. Со своей стороны, отец и мать и другие восходящие внебрачного ребенка, равно как и его братья и сестры и другие боковые, наследуют, как если бы он был законным ребенком.

            Внебрачные дети, отец или мать которых на момент зачатия состояли в браке с другим лицом, не отстраняют это лицо от наследования их родителю. Раздел наследства осуществляется по состоянию прав наследования на дату смерти, безотносительно на любые последующие отказы.

            Внебрачные дети, отец или мать которых на момент зачатия состояли в браке, из которого произошли законные дети, призываются к наследованию после родителей вместе с законными детьми; но каждый из них получает лишь половину доли, на которую он имел бы право, как если бы все дети умершего, включая его самого, были бы законными.

            Таким образом, происходит уступка части наследственной доли в пользу детей, происшедших от брака; она будет поделена между ними соразмерно их наследственным долям.

            Отец или мать могут отстранить внебрачных детей от всякого личного участия в будущих действиях по ликвидации и разделу, передав им при жизни достаточную долю имущества с недвусмысленной оговоркой, что передача происходит в порядке досрочного вступления в права наследования. Передача производится в форме дарения. Она повлечет за собой переход собственности с согласия наследника или его законного представителя.

            До получения согласия передача может быть отменена или изменена лицом, осуществляющим передачу, в тех же формах. Если наследник не хочет или не может использовать доходы, они подлежат распоряжению в его интересах и от его имени. Передача вступает в силу при открытии наследства с предварительного согласия наследника. Приращение осуществляется деньгами или в натуральном виде.

            Французский гражданский кодекс обеспечивает права пережившего супруга, которые распространяются в случаях, когда у умершего нет родственников по нисходящей линии или родных братьев и сестер. Тогда наследственное имущество принадлежит на началах полной собственности пережившему супругу. Для этого, однако, необходимо три условия: 1) не состоит в разводе; 2) пережил умершего супруга; 3) нет судебного решения об установлении раздельного жительства, о разлучении супругов. Закон регламентирует случаи, когда переживший супруг, не состоящий в разводе, но который не наследует на началах полной собственности, имеет узуфрукт на наследство умершего ранее супруга:

            – на одну четверть наследства, если умерший оставил одного или нескольких детей (как законных, так и внебрачных);

            – на половину наследства, если умерший оставил братьев и сестер, нисходящих родственников братьев и сестер, восходящих родственников или внебрачных детей, зачатых в течение брака.

            Причем расчет должен быть произведен исходя из имущественной массы, существующей в момент смерти наследодателя.

            При отсутствии у умершего наследников как по закону, так и по завещанию наследство приобретается государством (ст. 768 ФГК). Срок для принятия государством наследства три месяца и сорок дней. Управление государственным имуществом, которое заявляет свое право на наследство, обязано требовать наложения печатей и производства описи в формах, предписанных для принятия наследства под условием составления описи.

            Принятие наследства. Наследство может быть принято без всяких оговорок или с условием составления описи, однако обязанности его принятия нет. Наследства, открывающиеся в пользу несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей, находящихся под опекой, могут быть законно приняты лишь с соблюдением правил положений «О несовершеннолетии, об опеке и об освобождении из?под власти».

            Принятие наследства возможно только после его открытия, что полностью согласуется и с российским гражданским законодательством.

            Принятие может быть явным или молчаливым; имеется явное принятие, когда лицо принимает на себя звание или качество наследника в удостоверенном или в частном акте. Принятие является молчаливым, когда наследник совершает действие, необходимое или предполагающее его намерение принять наследство, и такое, которое он вправе совершить лишь в качестве наследника.

            Действия, имеющие исключительно охранительный характер, относящиеся к надзору и временному управлению (наследственным имуществом), не являются фактом вступления в наследство.

            Если один из наследников подарит или передаст свои наследственные права постороннему лицу или другим наследникам, то эти действия устанавливают принятие этим наследником наследства.

            То же имеет место:

            1) в случае отказа, даже безвозмездного, совершаемого одним из наследников в пользу одного или нескольких сонаследников;

            2) в случае отказа, который он совершает в пользу всех сонаследников вообще, если он получил плату за свой отказ.

            Если лицо, которому досталось наследство, умерло, не отказавшись от наследства или не приняв его явно либо молчаливо, его наследники могут по собственной инициативе принять наследство или отказаться от него.

            Если среди этих наследников возникает разногласие по вопросу о принятии наследства или об отказе от него, то наследство должно быть принято с условием составления описи.

            Совершеннолетний не может оспаривать явное или молчаливое принятие им наследства, кроме случаев, когда это принятие явилось следствием обмана, который был совершен в отношении его: он никогда не может требовать освобождения его от наследства под предлогом убыточности, исключая лишь тот случай, когда наследство окажется поглощенным или уменьшившимся более чем наполовину в силу открытия завещания, которое было неизвестно в момент принятия.

            Наследник, дав согласие на принятие наследства, может поставить условие об описи наследства. Это заявление должно быть сделано в канцелярии суда большой инстанции, в округе которого наследство открылось, и внесено в реестр. Заявление порождает последствия лишь постольку, поскольку ему предшествует или за ним следует составление верной и точной описи наследственного имущества в формах, установленных процессуальными законами, и в установленные сроки. Наследнику предоставляется для составления описи срок в три месяца, начиная со дня открытия наследства.

            Кроме того, он имеет для решения вопроса о принятии наследства или отказа от него срок в 40 дней, который начинает свое течение со дня, когда истекает трехмесячный срок, данный для составления описи, или со дня заключения описи, если последняя закончена до истечения трех месяцев.

            Если в составе наследства имеются предметы, подверженные порче или сохранение которых стоило бы слишком дорого, то наследник в качестве лица, могущего получить наследство, и без того, чтобы из этих его действий могло быть сделано заключение о принятии им наследства, может требовать от суда разрешения приступить к продаже этих предметов.

            Такая продажа должна быть произведена должностным лицом после объявлений и публикаций, установленных процессуальными законами. Пока текут сроки, предоставленные на составление описи и на решение, наследник не может быть принуждаем принять наследство, и против него не может быть вынесено судебное решение. Если он откажется от наследства по истечении сроков или раньше, то законно сделанные им до этого времени расходы возлагаются на наследство.

            Наследник, который окажется виновным в сокрытии наследственного имущества или который сознательно и недобросовестно не включил в опись предметы, входящие в состав наследства, лишается преимуществ наследника, принявшего наследство с условием составления описи (ст. 801 ФГК).

            Последствия составления описи заключаются в том, что наследнику предоставляются следующие преимущества:

            1) он обязан уплатить долги наследства лишь в размере стоимости имущества, которое он получил, и может даже освободиться от платежа долгов, отказавшись от всего наследственного имущества в пользу кредиторов и легатариев;

            2) его личное имущество не сливается с имуществом, входящим в состав наследства, и он сохраняет право искать с наследства удовлетворение принадлежащих ему требований.

            Статья 803 ФГК устанавливает, что наследник, принявший наследство с условием составления описи, обязан управлять имуществом, входящим в состав наследства, и должен дать отчет в своем управлении кредиторам и легатариям.

            Обращение требований на его личное имущество может иметь место лишь после того, как он допустил просрочку в представлении отчета или не выполнил этой обязанности.

            После очистки счетов обращение требований на личное имущество наследника допускается лишь в размере сумм, которые ему достанутся.

            Наследник отвечает лишь за грубые ошибки (серьезные виновные действия), допущенные им при управлении, которое на него возложено. Он может продавать движимое имущество, входящие в состав наследства, лишь при посредстве должностного лица, с аукциона и после осуществления вошедших в обычай объявлений и публикаций. Если он предъявляет движимое имущество в натуре, то он отвечает лишь за обесценение или за ухудшение, причиненное его небрежностью.

            Он может продавать недвижимость с соблюдением форм, предписанных процессуальными законами; он обязан передавать вырученную цену ипотечным кредиторам, которые дали о себе знать.

            Если кредиторы или другие заинтересованные лица этого потребуют, то он обязан представить надежное и платежеспособное поручительство за стоимость движимых вещей, включенных в опись, и за ту часть цены недвижимости, которая не передана ипотечным кредиторам.

            Если он не представит этого поручительства, то движимые вещи продаются, и их цена, равно как и непереданная (ипотечным кредиторам) часть цены недвижимости вносится в депозит для потребления на покрытие долгов, обременяющих наследство.

            Читайте так же:  Исковое заявление о сохранении жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии без согласования с государственным органом. Исковое заявление о сохранении жилого помещения в переустроенном состоянии

    По admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *